Время и место открытия наследства умершего

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Время и место открытия наследства умершего». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства принято считать дату кончины наследодателя. Информация подтверждается медицинской документацией. Если гражданин признается умершим через суд, временем открытия наследства считается дата, когда решение о признании лица скончавшимся вступает в силу.

Время открытия наследства

На основании п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, — определяющая для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ)), на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к наследованию, а также многих других вопросов. Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство.

День смерти наследодателя устанавливается на основании медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации выдается загсом или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган загса, в случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации — консульским учреждением Российской Федерации (ст. 3 — 5, 67, 68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Закон об актах гражданского состояния)).

В случае объявления судом гражданина умершим, что влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, документом, подтверждающим факт смерти, также является свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда (ст. 1113 ГК; п. 2 ст. 67 Закона об актах гражданского состояния). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении такого гражданина умершим.

Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов загса, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в органах загса в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной регистрации (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).

В настоящее время граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Их называют коммориентами. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 часов).

Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция поддерживается Верховным Судом РФ. В п. 16 Постановления Пленума ВС № 9 указывается, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (ст. 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 г. № 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, то наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.

В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не имеется, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входит имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль.

Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе.

Полагаем, что в настоящий момент не только необходимо, но и возможно более точное распределение наследства в случае, когда наследодатели, наследующие друг после друга, уходят из жизни в один и тот же день. В данном случае важное значение имеет Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который для целей определения правовых последствий смерти требует фиксировать не день, а момент смерти. Это позволяет во многих случаях установить способ распределения наследства более точно, а значит, более справедливо.

Для этого в законодательство необходимо внести изменения, в соответствии с которыми понятие «день смерти» будет заменено на «момент смерти» для случаев, когда есть возможность такой момент установить. В таком варианте, если наследодатели умерли в один день, но в разное время, то тот, кто ушел из жизни позже, может являться наследником того, кто умер первым. В итоге наследники второго наследодателя получат наследство, состоящее из его собственного наследства плюс часть наследства, перешедшая к нему от первого наследодателя. Наследники первого наследодателя получают наследство за вычетом части наследства, перешедшей ко второму наследодателю.

Читайте также:  Норматив потребления холодной и горячей воды на человека в месяц без счетчика

Случаи одновременной смерти людей, наследующих друг после друга, не так уж и редки. Это техногенные катастрофы, автомобильные, авиа- и другие аварии. Предлагаемые изменения устраняют возможные споры в таких случаях и будут способствовать справедливому распределению наследства с учетом воли наследодателей.

Например, более полно будет исполнена воля наследодателя, выраженная в завещании. Завещание, составленное умершим раньше коммориентом в пользу другого коммориента, теперь будет иметь правовое значение. Сейчас завещание одного супруга в пользу другого не имеет правового значения, если они умерли в один день.

Кроме того, увеличится доля наследников второго коммориента. Выиграют, например, общие дети супругов. Например, жена умерла в 8.00. Наследники — муж, ребенок от первого брака и общий ребенок с мужем. Муж умер в 10.00.

Комментарии к ст. 1115 ГК РФ

1. Согласно статье 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Проживание в месте жительства подтверждается наличием регистрации в отделе Федеральной миграционной службы. Если гражданин не имел регистрации, подтвердить постоянство его проживания в определенном месте могут свидетели (например, соседи).

2. Пункт 2 настоящей статьи устанавливает правила определения места открытия наследства для случаев, когда последнее место жительства умершего неизвестно или оно находится за пределами РФ. Критерием определения места открытия наследства становится место нахождения имущества умершего, а когда оно находится в различных местах, место открытия наследства определяется по месту нахождения недвижимости или его наиболее ценной части. При отсутствии недвижимости местом открытия наследства является место, где находится наиболее ценное движимое имущество. Для определения ценности имущества необходимо провести его оценку независимыми оценщиками.

Что считается местом открытия наследства

Варианты места открытия наследства

№ п/п Вариант Комментарий
1 Место последней постоянной регистрации покойного собственника Определяется по справке из ЖЭУ или паспортного стола. Самый популярной вариант.
2 Место нахождения имущества В случае отсутствия данных по последнем месте регистрации или если, гражданин последнее время проживал за пределами страны
3 Место нахождения недвижимого имущества, принадлежащего покойному В случае, если у гражданина было много объектов собственности, расположенных в разных местах
4 Место нахождения наиболее ценного имущества Если в состав наследственной массы не входит недвижимость. Для определения стоимости необходимо провести оценку.
5 По решению суда об установлении места открытия наследства Если информация о месте нахождения наследственного имущества отсутствует

Заявление об открытии наследства

Процедура открытия наследства начинается с подачи потенциальным наследником заявления об открытии (о принятии) наследства. Указанное заявление подается любому из нотариусов, осуществляющих свою деятельность по месту открытия наследства. Согласно ст. 62 Основ законодательства о нотариате, оно подается обязательно в письменной форме. Такое заявление обязательно должно содержать следующие данные:

  1. указание на частного/государственного нотариуса или должностное лицо, которому подается заявление;
  2. полные паспортные данные наследника и наследодателя;
  3. основания для принятия наследства – по завещанию или по закону;
  4. последнее место проживания и дата смерти гражданина, указание на подтверждающие это документы;
  5. указание на волю наследника на принятие наследства;
  6. сведения о других известных наследниках той же очереди или других обязательных наследниках – при наличии завещания;
  7. сведения о составе наследства и подтверждающих его состав документах, а также о его местонахождении;
  8. дата составления, подпись наследника.

Что считается временем открытия наследства

Суд вправе объявить гражданина умершим. В этом случае временем открытия наследства является день вступления судебного решения в законную силу. Кроме того, основываясь на объективных сведениях, суд может определить день предполагаемой гибели гражданина – он и считается временем открытия наследства. Основания для вывода суда должны быть исчерпывающими (данные экспертизы, свидетельские показания, иные материалы).

Итак, временем открытия наследства считается день наступления смерти, зафиксированный непосредственно либо установленный в определенном законодателем порядке. Как следует из вышеизложенного, в соответствии со ст. 1114 ГК РФ, основанием для признания факта смерти является:

  • документ, выданный уполномоченным государственным органом непосредственно после констатации смерти (одноименное свидетельство, выдаваемое на основании медицинского заключения);
  • решение судебного органа, которое имеет статус правоустанавливающего акта.

Значение установления места и времени открытия наследства

Естественно, сказанное применимо лишь для случаев, когда место и время открытия процедуры наследования связано с определенными проблемами (например, на момент судебного разбирательства точно неизвестно место и время наступления смерти наследодателя), а временем открытия наследства признается день его смерти.

Определяющими основаниями здесь признаются любые сведения, которые суд определит как обладающие доказательственной информацией.

Место открытия наследства, как и время его открытия, выражает состояние наследственной массы умершего по отношению к реальным или потенциальным наследникам.

Отечественная юриспруденция исходит из того, что проблемы открытия наследства подлежит бесспорному доказыванию.

Представляется, что в недалеком будущем постулат о том, что временем открытия наследства признается день (а не точное время) наступления смерти наследодателя, будет пересмотрен – имеющиеся прецеденты объективно требуют более детализированного подхода. Как свидетельствует практика, в данном правоотношении порой имеет значение установление максимально уточненных показателей.

Другой комментарий к статье 1114 Гражданского Кодекса РФ

1. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Временем открытия наследства, как устанавливается в комментируемой статье, является день смерти наследодателя. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ)), на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к наследованию, а также многих других вопросов.

2. Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство.

3. День смерти наследодателя устанавливается на основании медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

4. Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов гражданского состояния (далее — загс) или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган загса. В случае смерти гражданина РФ за пределами Российской Федерации — консульским учреждением РФ (ст. ст. 3 — 5, 67, 68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Закон об актах гражданского состояния)).

———————————
Собрание законодательства РФ. 1997. N 47. Ст. 5340.

В случае объявления судом гражданина умершим, которое влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, документом, подтверждающим факт смерти, также является свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда (ст. 1113 ГК; п. 2 ст. 67 Закона об актах гражданского состояния). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 комментируемой статьи) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Читайте также:  Тарифы, установленные с 1 января 2019 года

Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов загса, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в органах загса в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной регистрации (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).

5. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 комментируемой статьи граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Их называют коммориенты. Наследство открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция поддерживается Верховным Судом РФ. В п. 16 Постановления от 29.05.2012 N 9 указывается, что в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (ст. ст. 2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 г. N 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

6. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, то наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.

7. В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не имеется, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входит имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.

Важность установления места

Законодательный орган четко определяет значение категории «открытие наследства» – юридические действия, направленные на реализацию наследниками возникших прав касательно оставшейся после смерти индивида наследственной массы. Определиться, принимать ли наследственное имущество или отказываться от него, наследникам следует в предусмотренный для оформления наследственного дела полугодовой срок после момента открытия, то есть после календарного дня смерти человека, подтверждаемого свидетельством о смерти либо вступившим в законную силу решением судебной инстанции (если лицо признается умершим через суд).

Претенденты на получение денег и вещей, оставшихся от умершего, обращаются к нотариусу по установленному месту открытия наследства (согласно территориальному округу) для осуществления им соответствующих нотариальных действий, связанных с открытием и ведением наследственного дела. Основанием для включения лица в круг потенциальных получателей наследства можно считать заявление о принятии наследственного имущества либо об отказе от такового.

По ст. 20 ГК РФ, последнее место жительства (подтверждаемое регистрацией) умершего индивида и станет местом открытия наследства. Правило работает даже если человек проживал не в том месте, где прекратилось биться его сердце. При этом крайне важен факт регистрации. Его потенциальные наследники подтверждают предоставлением нотариусу справки. Местом жительства различных категорий индивидов может признаваться:

  • место, в котором лицо постоянно или большую часть времени живет;
  • для лиц малолетних (не достигших 14-летнего возраста) – место постоянного жительства законных представителей (родителей либо опекунов);
  • ввиду отсутствия сведений о реальном месте проживания – помещение, в котором найдена большая (самая ценная) доля имущества, принадлежащего умершему.

Что собой представляет место открытия

В законодательстве приписано, что местом открытия наследства по ГК РФ считается основной адрес жительства завещателя. А именно:

  1. В ситуации, когда адрес наследодателя, жившего в границах РФ, неведом или же располагается за рубежом, открытием наследственного дела на территории России признается адрес пребывания передаваемого имущественного добра.
  2. При наличии такого обстоятельства, когда имущество по завещательному документу располагается по различным адресам, то местом открытия станет расположение недвижимости или же ее самая дорогая часть.
  3. Если же недвижимости не имеется, дело открывается по району присутствия движимого имущества или его наиболее дорогостоящей доли.

Судебная практика по статье 1115 Гражданского кодекса

В судебный орган с исковым заявлением обратилась гражданка Беляева М.В. Суть иска состоит в том, что в завещательном документе ее отец обозначил: все имущество передает ей. Помимо основной части наследства, в него был включен земельный участок. К нотариусу гражданка Беляева М.В. пришла вовремя, но принять наследство в полном объеме не смогла, поскольку нотариус отложил на время передачу завещанного имущества. Это обусловлено тем, что на указанный земельный участок не было обозначено точного адреса. Хотя этот земельный надел уже состоял на учете в кадастровой палате. А сам адрес на участок земли был выдан спустя год после кончины ее отца.

Беляева М.В. подала иск в суд, так как истекает срок давности, отведенный на получение права наследования, предоставив все требующиеся документы относительно данного дела, которые подтверждают ее право на обретение всего имущества по завещанию, а также бумаги, что она считается единственным наследником.

Основываясь на нормах гражданского законодательства Российской Федерации и изучив все документы, представленные истцом, суд вынес решение удовлетворить заявку гражданки Беляевой М.В. о присоединении земельного надела, обозначенного в завещании, к общему наследственному имуществу. Так как по законодательству человек должен получить наследство в полном объеме, а не отдельную его часть, решено признать гражданку Беляеву М.В. собственницей обозначенного участка земли, а также выдать ей свидетельство на право владения.

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Читайте также:  Какое повышение социальной пенсии ожидается в 2023 году

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

1) принцип универсального наследственного правопреемства;

2) принцип свободы завещания;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;

4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;

5) принцип свободы выбора наследников;

6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Что такое наследование?

Каждый, кто нажил имущество законным способом, является его собственником. Это значит, что он получает право распоряжаться им по собственному усмотрению. Одним из проявлений данного принципа, прописанного в Конституции Российской Федерации, является возможность передавать ценности во владения третьим лицам по завещанию. Имущество становится наследством, которое можно разделить или отдать одному человеку. ГК (Гражданский Кодекс) определяет порядок передачи.

Процесс смены владельца при данных обстоятельствах называется наследованием. Существует несколько способов, воспользовавшись которыми, можно передать наследство:

  • родне или сторонним лицам;
  • предприятиям;
  • некоммерческим организациям;
  • благотворительным фондам;
  • медучреждениям;
  • детдомам и приютам;
  • церкви и государству.

Кодекс не ограничивает круг субъектов, способных принять имущество, как и количество наследников. Все зависит от воли владельца, если тот оставил завещание. В противном случае наследование производится по закону, когда претендентами становятся родственники покойного. Также в ГК РФ говорится, что если никто не изъявил стремления стать хозяином, наследство становится выморочным и переходит в пользу государственных структур местного самоуправления.

Комментарий к статье 1115 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1115 посвящена месту открытия наследства, правильное установление которого предрешает многие вопросы, в том числе: а) место подачи наследником заявления о принятии наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153, ст. 1162 ГК); б) место осуществления исполнителем завещания (нотариусом) мер по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК); в) процессуальные вопросы (в частности, возбуждение и рассмотрение наследственных споров). При определении места открытия наследства законодатель руководствуется одним из двух критериев: субъектным (исходит из последнего места жительства наследодателя) или объектным (учитывает место нахождения наследства).

2. Совместное толкование правила ч. 1 и правил ч. 2 ст. 1115 позволяет сделать следующие выводы. При двух совокупных условиях: а) если последнее место жительства наследодателя известно и б) находится на территории Российской Федерации, — местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ч. 1 ст. 1115). Последнее место жительства наследодателя — место, где он постоянно или преимущественно проживал на территории Российской Федерации (п. 1 ст. 20 ГК), а если наследодателями являются малолетние или опекаемые лица — место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20 ГК). В свою очередь, правила ч. 2 ст. 1115 рассчитаны на все прочие случаи, а именно: а) если последнее место жительства наследодателя на территории Российской Федерации неизвестно; б) если известно, что последнее место жительства наследодателя находится за пределами Российской Федерации. В таких случаях для установления места открытия наследства закон устанавливает два правила, из которых одно рассчитано на случай нахождения наследства в одном месте, другое — в разных местах. В первом случае место открытия наследства — место нахождения наследственного имущества (см. предложение 1 ч. 2 ст. 1115), во втором — оно определяется по месту нахождения входящей в состав наследства недвижимости (или наиболее ценной ее части с рыночной точки зрения), а при отсутствии недвижимости — по месту нахождения движимого имущества (или наиболее ценной его части с рыночной точки зрения) (см. предложения 2, 3 ч. 2 ст. 1115). Правила ч. 2 ст. 1115 требуют следующих уточнений.


Похожие записи:

Оставить Комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *